К делу №
УИД 23RS0№-29
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е
ИФИО1
<адрес> | « 09 » октября 2019 года |
Лазаревский районный суд <адрес> края в составе:
судьи | С.П. Богдановича, |
при секретаре | ФИО4, |
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 к ФИО3 и ФИО2 о возмещении работниками ущерба, причиненного работодателю,
У С Т А Н О В И Л:
АО фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 (далее по тексту – Общество) обратилось в суд с иском к ФИО3 и ФИО2, в котором просит взыскать с ФИО2 материальный ущерб, вызванный недостачей товарно-материальных ценностей, в размере 25 143,14 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 883,50 рублей; взыскать с ФИО3 материальный ущерб, вызванный недостачей товарно-материальных ценностей, в размере 15 703,25 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 541,89 рублей.
В обоснование требований иска Общество ссылается на то, что ответчики являлись сотрудниками магазина Общества по адресу: <адрес>, при проведении инвентаризации которого выявлена недостача товарно-материальных ценностей, допущенная за период с 13.06.2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 43 108,32 рублей. Помимо ответчиков в магазине в указанный период времени работали продавцы ФИО6 и ФИО7, в связи с чем ввиду невозможности определить степень вины каждого продавца в образовании недостачи, сумма ущерба распределена между ними в равных долях на основании договора о полной коллективной (бригадной) ответственности от ДД.ММ.ГГГГ (по 10 777,08 рублей). Однако ответчики добровольно возмещать ущерб работодателю отказались. Также истцом проведена инвентаризация за период работы коллектива с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которой выявлена недостача товарно-материальных ценностей в размере 59 864,37 рублей. Помимо ответчиков, в магазине в инвентаризируемый период работали продавцы ФИО6 и ФИО8, в связи с чем сумма недостачи была распределена между ними в равных долях (по 14 966,09 рублей). Ответчик ФИО2 добровольно возместила Обществу ущерб в размере 600,03 рублей, в связи с чем остаток ее задолженности за этот период составляет 14 366,06 рублей. Ответчик ФИО3 добровольно возместила истцу ущерб на сумму 10 039,92 рублей, в связи с чем ее остаток задолженности за указанный период равен 4 926,17 рублей. Поскольку ответчики в добровольном порядке отказываются возмещать сумму ущерба полностью, Общество обратилось в суд с рассматриваемыми требованиями.
Представитель истца Общества по доверенности – ФИО9 в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом. Просил рассмотреть дело без его участия. Также не возражал против рассмотрения дела в заочном порядке.
Ответчики ФИО3 и ФИО2 в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения дела были уведомлены надлежащим образом. О причинах неявки суду не сообщили.
В соответствии со ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте его проведения, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
ДД.ММ.ГГГГ от ответчика ФИО3 поступило возражение на исковое заявление, в котором она указывает, что недостача товарно-материальных ценностей произошла в результате отключения электроэнергии в магазине в связи с ее неоплатой арендодателем, за что она ответственности нести не могла. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ в магазине Общества были постоянные перебои с подачей электроэнергии, а с ДД.ММ.ГГГГ электроэнергия была отключена полностью, в связи с чем товар (продукты питания) испортились, были списаны и утилизированы.
Изучив материалы дела, суд находит исковые требования Общества обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Пунктом 1 ст. 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Из ст. 232 ТК РФ следует, что сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с этим Кодексом и иными федеральными законами. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной названным Кодексом или иными федеральными законами.
В соответствии со ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено этим Кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
Исходя из требований ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества.
На основании п. 2 ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника, в том числе в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.
В п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» (далее по тексту – Постановление Пленума) разъяснено, что при определении суммы, подлежащей взысканию, работник обязан возместить лишь прямой действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и ФИО3 заключен трудовой договор №с, в соответствии с дополнительным соглашением № к которому и приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-Лс она работала продавцом продовольственных товаров в Отделе розничной торговли, магазин № Общества, откуда уволена ДД.ММ.ГГГГ приказом №-ЛС по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ работала продавцом продовольственных товаров в Отделе розничной торговли, магазин № Общества (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-Лс, трудовой договор №в от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ №с), откуда уволена приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-Лс по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и членами коллектива магазина № (<адрес>) ФИО2, ФИО8, ФИО3 и ФИО6, являющейся руководителем коллектива, заключен договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности (далее по тексту – Договор), который был подписан вышеуказанными лицами.
Приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-РО/С назначено проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в магазине № Общества по <адрес> в <адрес>, о чем ответчики были своевременно уведомлены (л.д. 29, 30).
По результатам инвентаризации выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму 59 864,37 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается инвентаризационной описью от этого числа.
Приказом Общества от ДД.ММ.ГГГГ создана комиссия для расследования причины возникновения недостачи в магазине, которая в акте служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ указала, что в образовании недостачи виновны материально ответственные лица – ФИО2, ФИО8, ФИО3 и ФИО6
Таким образом, сумма недостачи была распределена между указанными лицами по 14 966,09 рублей каждому.
Из доводов иска следует, что ФИО8 и ФИО6 погасили ущерб в полном объеме, ФИО2 добровольно выплатила 600,03 рублей (остаток задолженности – 14 366,06 рублей); ФИО3 добровольно выплатила 10 039,92 рублей (остаток задолженности – 4 926,17 рублей).
ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и членами коллектива магазина № (<адрес>) ФИО2, ФИО7, ФИО3 и ФИО6, являющейся руководителем коллектива, заключен Договор, который подписан вышеуказанными лицами.
Приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-РО/С назначено проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в магазине № Общества по <адрес> в <адрес>, о чем ответчики были своевременно уведомлены (л.д. 77, 78).
По результатам инвентаризации выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму 43 108,32 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается инвентаризационной описью от этого числа.
Приказом Общества от ДД.ММ.ГГГГ № создана комиссия для расследования причины возникновения недостачи в магазине, которая в акте служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ указала, что в образовании недостачи виновны материально ответственные лица – ФИО2, ФИО8, ФИО3 и ФИО6
Таким образом, сумма недостачи была распределена между указанными лицами по 10 777,08 рублей каждому.
ФИО6 и ФИО8 погасили причиненный Обществу ущерб, однако ответчики возмещать таковой отказались, что и явилось поводом для обращения истца в суд с рассматриваемыми требованиями.
Верховным Судом РФ в п. 4 Постановления Пленума указано, что к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.
Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.
Таким образом, юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими установлению судом, в данном случае являются: наличие факта причинения прямого действительного ущерба истцу и его размер, причина его возникновения, виновность тех или иных лиц в причинении данного ущерба, а также наличие оснований для возложения ответственности за ущерб на конкретное лицо.
В суде установлено, что ответчики ФИО3 и ФИО2 являлись материально ответственными лицами на основании подписанных ими Договоров.
Поскольку ответчиками не доказано отсутствие их вины в возникновении недостачи и причинении ущерба работодателю, они обязаны возместить причиненный работодателю ущерб.
Доводы ответчика ФИО3 о том, что недостача произошла в связи с отключением электроэнергии опровергаются письменными объяснениями ответчиков.
Так, по результатам инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 указала, что по собственному товару выявлены излишки на сумму 7 493,42 рублей, притом, что по коммерческому товару есть недостача, есть недочеты в учете; по комиссионному товару выявлена недостача притом, что есть излишки по собственному товару. Аналогичные объяснения дала и ФИО2
По результатам инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ оба ответчика указали, что в 11 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ была отключена электроэнергия без предупреждения, Z-отчет снять не удалось, с утра торговали, выручка пошла в излишек.
Однако данные объяснения были отклонены комиссией, проводившей служебное расследование причин возникновения недостачи, которая указала, что бухгалтер ТО сплошным методом проверил товарно-денежные отчеты с приложенными к ним первичными документами, накладными, актами, квитанции к инкассаторским сумкам, а также Z-отчеты кассовых аппаратов, листы кассовой книги, и по результатам проверки не установлено ошибок в отчетах (как указывают продавцы), влияющих на результат ревизии.
При этом ни в одном из своих объяснений ФИО3 не указывала, что в связи с периодическим отключением электроэнергии испортился товар, который сотрудники магазина списали и утилизировали, соответствующие акты не представлены.
Кроме того, как указывает Общество в отзыве на возражения ФИО3, ответчики не информировали работодателя об обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им ценностей, в то время как данная обязанность у них имелась на основании п. 3 Договора.
Статьей 245 ТК РФ определено, что при совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.
Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).
По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.
В связи с изложенным требования иска являются обоснованными и подлежат удовлетворению с взысканием с ответчиков ущерба в указанном истцом размере, поскольку полагает верным установить степень вины каждого из членов коллектива в равных долях.
На основании ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с каждого из ответчиков пропорционально размеру удовлетворенных требований в пользу Общества подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины.
При подаче иска Общество оплатило государственную пошлину в размере 1 425,39 рублей, однако из цены иска по каждому требованию в отдельности (п. 10 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ) то есть 628,13 рублей по требованию к ФИО3 и 954,29 рублей по требованию к ФИО2, а всего – 1582,42 рублей.
Таким образом, с ФИО3 в пользу Общества подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 628,13 рублей, с ФИО2 – 954,29 рублей, а также с последней подлежит довзысканию государственная пошлина в доход государства в размере 157,03 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Требования иска Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 к ФИО3 и ФИО2 о возмещении работниками ущерба, причиненного работодателю, – удовлетворить.
Взыскать с ФИО3 в пользу Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 15 703 (пятнадцать тысяч семьсот три) рубля 25 копеек.
Взыскать с ФИО2 в пользу Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 25 143 (двадцать пять тысяч сто сорок три) рубля 14 копеек.
Взыскать с ФИО3 в пользу Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 628 (шестьсот двадцать восемь) рублей 13 копеек.
Взыскать с ФИО2 в пользу Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. ФИО5 судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 954 (девятьсот пятьдесят четыре) 29 копеек.
Взыскать с ФИО2 государственную пошлину в доход государства в размере 157 (сто пятьдесят семь) рублей 03 копеек.
Мотивированное заочное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья С.П. Богданович
Копия верна:
Судья
Лазаревского районного суда <адрес> С.П. Богданович