Судебный акт #1 (Решение) по делу № 11-161/2023 от 11.10.2023

                                                     УИД 16MS0119-01-2023-000668-77

Мировой судья Халиуллина В.И.                             Дело №2/6-1216/2023

№ 11-161/23

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7 декабря 2023 года                                                                      г. Казань

Кировский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи А.Р. Андреева, при секретаре судебного заседания М.М. Бармашовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО10 на решение мирового судьи судебного участка № 2 по Кировскому судебному району города Казани Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску ФИО9, к ООО «Луидор Казань», к АО «Сбербанк Лизинг», к ФИО11 о возмещении стоимости утраченного имущества, сданного на хранение,

установил:

ФИО12далее по тексту также истец) обратилась в суд к ФИО13. (далее по тексту ответчик) с требованиями с учетом последующих уточнений (л.д. 117,119) о взыскании стоимости утраченного в результате пожара имущества <данные изъяты> указанные в договоре, сроком на 6 месяцев, и произвел оплату, однако по истечении срока хранения, ФИО14 ей отказался вернуть имущество в связи с его утратой из-за пожара, равно как компенсировать его стоимость в добровольном порядке, что послужило основанием для обращения истца с настоящими требованиями в суд.

Судом, по ходатайству представителя ответчика к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ООО «Поли Трейд», САО «РЕСО Гарантия», СК «СОГАЗ», а также в качестве соответчиков ИП Тохтахунов Т. У., ООО «Луидор Казань», АО «Сбербанк Лизинг».

В судебное заседание истец не явилась, просила рассмотреть дело без ее участия.

Представитель ответчика ФИО15 в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело без его участия, также представил письменные возражения, в обоснование указав, что в здании, где хранилось имущество, принятое на ответственное хранение ответчиком, ДД.ММ.ГГГГ произошел пожар, причиной которого послужило необеспечение ФИО16. условий принятия на ремонт автомобиля, оборудованного газо-балонным оборудованием. Данное обстоятельство повлекло уничтожение части переданной на хранение имущества поклажедателей и не возможности возврата имущества, в том числе истцу. В связи с тем, что ответчик не является причинителем вреда и виновным в пожаре, считает требования истца не обоснованными и не подлежащими удовлетворению (л.д. 72-73).

Соответчики ФИО17 ООО «Луидор Казань», АО «Сбербанк Лизинг» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении или рассмотрении дела в их отсутствии не направили.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Поли Трейд», САО «РЕСО Гарантия», СК «СОГАЗ», в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении или рассмотрении дела в их отсутствии не направили.

Решением мирового судьи судебного участка № 2 по Кировскому судебному району города Казани Республики Татарстан от 25 июля 2023 года постановлено: исковые требования ФИО18 исковые требования ФИО19, к ООО «Луидор Казань», к АО «Сбербанк Лизинг», к ФИО20 Турганжан Усманович о возмещении стоимости утраченного имущества, сданного на хранение. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО21 (<данные изъяты>

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО23 к ООО «Луидор Казань», к АО «Сбербанк Лизинг», к ИП ФИО22, отказать.

Взыскать с ФИО24 (<данные изъяты>) в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, государственную пошлину в <данные изъяты>

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ФИО25. обратился с апелляционной жалобой, в которой ставит вопрос об отмене решения мирового судьи, как незаконное и необоснованное.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции стороны, третьи лица, а также их представители не явились, причина неявки суду не известна.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции, рассматривая дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе в соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не находит оснований для отмены либо изменения судебного решения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 886 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Согласно пункту 1 статьи 891 Гражданского кодекса Российской Федерации хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.

В силу пункта 1 статьи 901 Гражданского кодекса Российской Федерации хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 902 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393 настоящего Кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

Статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если его право не было бы нарушено (упущенная выгода).

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 13 (абзац 1) указанного постановления Пленума N 25 разъяснено, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (абзац второй пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно статье 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Как установлено судом первой инстанции, следует из материалов дела, и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела, ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком ФИО26 заключен договор ответственного хранения № 350, в соответствии с которым, ответчик принял на себя обязательство за вознаграждение по хранению имущества истца (п.1, п.2 Договора), а именно: автомобильные <данные изъяты>

Стоимость вознаграждения по договору за 6 месяцев хранения <данные изъяты>

Истцом произведена оплата стоимости по договору в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6).

ДД.ММ.ГГГГ года в арендуемом ФИО27 у ООО «Поли Трейд» по Договору № 09-А аренды нежилых помещений для хранения автомобильных колес помещении, расположенном по адресу: <адрес>, произошел пожар, в результате которого вышеуказанное имущество истца сгорело.

Постановлением старшего дознавателя ОНД и ПР по г. Казани от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ отказано.

Согласно указанному постановлению, заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РТ № 158-3-1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что место возникновения пожара является первый бокс по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, арендованный ИП ФИО28., очаг пожара расположен во внутреннем объеме центральной части гаражного бокса № 1. Причиной пожара явилось образование пожароопасной концентрации газо-паровоздушной смеси и воспламенением ее от источника зажигания – искры электрической или статистической, фрикционной или контактом с источником

Суд, рассматривая заявленные требования, руководствуясь вышеуказанными нормами закона и разъяснениями по их применению, пришел к верному выводу о том, что ответчик ФИО29. несет ответственность перед истцом за необеспечение сохранности шин и дисков, переданных ему на условиях договора хранения.

Относимых и допустимых доказательств, подтверждающих, что ответчик ФИО30. принял все надлежащие меры для того, чтобы обеспечить сохранность имущества, переданного на хранение, суду не представлено.

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции, руководствуясь вышеуказанными положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» исходил из того, что местом возникновения пожара, являлось арендованное помещение ФИО31 в результате которого также пострадало арендуемые ответчиком складские помещения и находящиеся в нем имущество, не свидетельствует о неверном способе защиты истцом своих прав и не может являться основанием для освобождения от ответственности по договору между истцом и ответчиком, а также обратил внимание на то, что, ФИО32 не лишен права обратиться с требованием о возмещении убытков в порядке регресса.

Суд апелляционной инстанции с данным выводом суда первой инстанции соглашается в полной мере.

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N ДД.ММ.ГГГГ г. "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", установлено, что применяя статью 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества (абзац 2 пункта 13 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25).

При этом размер подлежащего возмещению ущерба не зависит от размера фактически понесенных затрат на восстановление поврежденного имущества.

Напротив, действующее законодательство исходит из принципа полного возмещения убытков (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), при этом граждане по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации), и право на возмещение ущерба не зависит от выбора гражданина в вопросе о том, будет ли он вообще осуществлять ремонт поврежденного имущества либо приобретать новое имущество.

Допустимых и относимых доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что полное восстановление имущества (приобретение нового имущества) возможно путем несения затрат в меньшем размере, нежели указано в представленных документах, ответчиком не представлено, из обстоятельств дела существование такого способа не следует.

Доказательств того, что техническое состояние переданных истцом на хранение шин и дисков требовало прекращения их эксплуатации, шины и диски имели недостатки, ответчиком не представлено, соответственно, при надлежащем исполнении ответчиком обязанности по хранению вещей, истец не понес бы убытки в виде расходов на приобретение новых шин и дисков.

Суд первой инстанции с учетом собранных по делу доказательств пришел к обоснованному выводу, что надлежащим ответчиком по данному делу является именно ФИО33 так как ответчик несет ответственность перед истцом за необеспечение сохранности шин и дисков, переданных ответчику на условиях договора хранения, следовательно, в связи с чем правомерно отказал в удовлетворении исковых требований ФИО34. к ООО «Луидор Казань», к АО «Сбербанк Лизинг», к ИП ФИО35

Учитывая, что истцу ненадлежащим образом оказаны услуги хранения, суд первой инстанции пришел к обоснованному к выводу, что исковые требования к ФИО36 подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки.

Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Таким образом, компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. При решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку в ходе судебного разбирательства достоверно установлен факт нарушения прав истца как потребителя в результате виновных действий ответчика, мировой судья обоснованно взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в <данные изъяты> руб., что с учетом характера нарушения права является разумным и справедливым.

При этом, поскольку вышеприведенные требования истца ответчиком в добровольном порядке исполнены не были, мировой судья в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца штраф в размере <данные изъяты>

Кроме того, на основании положений статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика обоснованно взыскана государственная пошлина <данные изъяты>

Обжалуемое решение, постановленное в соответствии с установленными в суде обстоятельствами и требованиями закона, подлежит оставлению без изменения.

Доводы апелляционной жалобы правовых оснований к отмене постановленного судом решения не содержат, сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции, к выражению несогласия с произведенной судом оценкой обстоятельств дела и представленных по делу доказательств, с которой суд апелляционной инстанции соглашается. Мотивы, по которым суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, подробно со ссылкой на установленные судом обстоятельства и нормы права изложены в решении, их правильность не вызывает сомнений у суда апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обстоятельства, имеющие значение для дела установлены, доводы сторон и представленные ими доказательства судом первой инстанции надлежащим образом исследованы и оценены, по делу постановлено соответствующее требованиям материального и процессуального закона решение, которое подлежит оставлению без изменения.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов, содержащихся в решении, а повторяют правовую позицию ответчика, выраженную им в суде первой инстанции, исследованную судом и нашедшую правильную оценку и поэтому не могут служить основанием для отмены постановленного по делу решения.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно установил характер правоотношений сторон и нормы права, подлежащие применению, в полном объеме исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, и, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, пришел к правомерному выводу об удовлетворении исковых требований.

Оснований для иной правовой оценки спорных правоотношений, указанных в апелляционной жалобе, суд не находит, поскольку такая оценка основана на ошибочном применении норм материального и процессуального права.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным, обоснованным, отмене или изменению не подлежит.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 327, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

решение мирового судьи судебного участка № 4 по Кировскому судебному району города Казани Республики Татарстан от 25 ДД.ММ.ГГГГ оставить без изменения, апелляционную жалобу ИП ФИО37 - без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев, в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

    Судья                                                                                          А.Р. Андреев

11-161/2023

Категория:
Гражданские
Статус:
оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Истцы
Краснова Екатерина Анатольевна
Ответчики
ИП Олейник Денис Витальевич
Другие
ООО "ПОЛИ ТРЕЙД"
ООО "Луидор"
ИП Тохтахунов Турганжан Усманжанович
САО "РЕСО гарантия"
АО "Страховое общество газовой промышленности"
АО "Сбербанк Лизинг"
Суд
Кировский районный суд г. Казани Республики Татарстан
Судья
Андреев А.Р
Дело на странице суда
kirovsky--tat.sudrf.ru
11.10.2023Регистрация поступившей жалобы (представления)
11.10.2023Передача материалов дела судье
18.10.2023Вынесено определение о назначении судебного заседания
23.11.2023Судебное заседание
07.12.2023Судебное заседание
14.12.2023Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
18.01.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
18.01.2024Дело оформлено
18.01.2024Дело отправлено мировому судье
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее